На стадии проведения учредительного собрания решается вопрос

Здравствуйте! В этой статье мы обсудим причины для собрания учредителей ООО и порядок проведения заседания.

Сегодня вы узнаете:

  1. Когда и как созывается собрание учредителей.
  2. Какие вопросы решаются на собрании.
  3. Как оформляются итоги заседания.

На стадии проведения учредительного собрания решается вопрос 

В каких случаях собираются учредители ООО

Организаторы общества, или его учредители участвуют не только в создании ООО, но и продолжают принимать другие важные решения.

Они могут:

  1. Выбирать размер уставного капитала, назначать исполнительный орган и комиссию, ответственную за ревизии;
  2. Утверждать вход и выход лиц из состава учредителей;
  3. Решать другие важные организационные вопросы.

Эти и любые другие вопросы, затрагивающие интересы компании, обсуждаются учредителями на собрании.

Первое общее собрание учредителей

Самая первая официальная встреча учредителей общества является и самой главной. На первом собрании определяется уставной капитал, утверждается устав и происходит назначение ответственных лиц.

Среди прочих вопросов, важных для дальнейшей работы общества, на первом заседании обсуждается вопрос периодичности и других особенностей проведения последующих встреч.

На первом собрании формируется пакет документов для дальнейшей государственной регистрации общества.

Все решения должны быть единогласно поддержаны и запротоколированы – даже на первом собрании.

Если учредитель только один, вместо протокола о первом собрании он издает решение об учреждении ООО.

Плановые собрания

Общее собрание учредителей проводится ежегодно. Точные дата и место заседания оговариваются в уставе ООО, но даже при этом всем учредителям заранее высылаются извещения.

Закон об ООО уточняет – проводиться годовое собрание должно не раньше чем за 2 месяца до конца финансового года, и не позже чем через 4 месяца после его окончания.

Как правило, на ежегодных собраниях обсуждаются итоги года, намечается направление дальнейшей работы и развития.

Не проводить плановые собрания рискованно, так как за их отмену на общество или на его исполнительный орган может быть наложен штраф от 500 000 руб. или от 20 000 руб. соответственно. Обнаружить отсутствие сведений о проведенном плановом собрании может любой проверяющий орган.


Внеочередные собрания

Собрание учредителей вне плана может быть созвано, если требуется срочно решить вопрос, касающийся интересов ООО. Например, смена директора, продажа долей, изменение юридического адреса, смена учредителей.

Инициатором может быть не только руководитель, но и:

  • Участники, имеющие более 1/10 от общего числа голосов;
  • Комиссия, занимающаяся ревизией;
  • Аудитор;
  • Наблюдательный совет;
  • Другие органы, имеющие данное право согласно уставу.

Руководитель вправе рассматривать требование о проведении собрания не более пяти дней, после чего выносит аргументированное решение.

Рекомендуем прочитать: Правила проведения внеочередного собрания ООО: порядок уведомления участников + отражение результатов в протоколе.

Порядок извещения учредителей о собрании

Уведомление о собрании отправляется за месяц каждому учредителю, с любой долей собственности.

Чаще всего извещение отправляется по почте, но возможен и другой информационный канал, если он указан в уставе.

Текст извещения состоит из:

  • Дата, время и адрес мероприятия;
  • Перечень обсуждаемых вопросов;
  • Напоминание о правах учредителя на включение в повестку дополнительных вопросов (не позднее чем за две недели до даты собрания).

К извещению прикладываются вопросы повестки дня и материалы для рассмотрения (копии отчетов, заключений).

Порядок проведения собрания

Федеральный Закон об ООО регламентирует порядок проведения собраний учредителей.

Исходя из положений этого закона, в 2017 году собрание проходит следующим образом:

  1. Регистрация участников. Только прошедшие регистрацию учредители имеют право голоса на собрании. Если сам учредитель не смог присутствовать, он вправе отправить на заседание своего представителя (например, юриста). Он тоже проходит регистрацию, но только после предъявления доверенности.
  2. Открытие собрания инициатором.
  3. Решение вопросов. На первом собрании сначала проходят выборы председателя.
  4. На протяжении собрания все принятые решения фиксируются в протоколе. После записи протокол оформляется в течение трех дней, в двух экземплярах. Чаще всего составлением протокола занимается секретарь компании или юрист.
  5. В течение десяти дней после собрания копии протокола отправляются всем участникам.

Для решения текущих вопросов достаточно большинства голосов в любом процентном преобладании. Но для особо важных моментов требуется согласие минимум 2/3 учредителей (например, ликвидация ООО, создание филиала, изменение устава).

Рекомендуем прочитать: Порядок ликвидации ООО: пошаговая инструкция и необходимые документы.


При соблюдении правил организации и проведения собрания нужно быть особо осторожным, ведь на основании нарушений участник заседания может обратиться в суд за обжалованием итогов, и закон, скорее всего, будет на его стороне.

Как оформляются результаты собрания

Все решения общего собрания, принятые учредителями, оформляются в протокол, в двух экземплярах.

Оригиналы протокола сшиваются, на сшивке их подписывает председатель.

Протокол собрания содержит:

  • Время и место проведения собрания;
  • Название и адрес общества;
  • Тип собрания (очередное, внеочередное);
  • Информация о председателе и секретаре;
  • Паспортные данные участников;
  • Тезисное описание выступлений (допускается приложение аудио или видеозаписей);
  • Результаты голосования по каждому рассмотренному вопросу;
  • Принятые решения (например, размер уставного капитала и способы его пополнения);
  • Данные участников, проголосовавших против;
  • Осуществленные назначения (генерального директора, заявителя).

Протокол подписывают секретарь, председатель и участники общества (по желанию).

Если иного не предусмотрено в уставе общества, то протокол заверяется нотариусом, приглашенным на заседание.

По общему решению всех участников присутствие нотариуса можно заменить другим способом подтверждения подлинности (например, аудиозаписью). Исключение: голосования, обсуждающие увеличение уставного капитала или прием в состав общества новых учредителей – они заверяются всегда нотариально.


Протоколы всех собраний общества хранятся бессрочно, доступ к ним остается открытым. Они нумеруются по хронологии и подшиваются в одну папку.

У ООО может быть и только один учредитель, номинально он тоже проводит «собрание» с одним участником и оформляет его в виде документа. Например, первое собрание единственного учредителя фиксируется в решении.

Оно содержит:

  • Паспортные данные учредителя;
  • Адрес и наименование общества;
  • Утверждаемые решения: размер уставного капитала, устав, назначение директора.

Источник: bfrf.ru

1. Учредительное собрание

Учредители проводят учредительное собрание, решения которого оформляются протоколом общего собрания учредителей. На учредительном собрании решаются следующие вопросы:

— об учреждении акционерного общества;


— об утверждении устава акционерного общества;

— об избрании органов управления акционерного общества;

— об утверждении денежной оценки вещей, имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителями в оплату акций.

Решения по первым трем вопросам принимаются учредителями единогласно. Избрание органов управления общества осуществляется учредителями большинством в 3/4 голосов, которые предоставляют подлежащие размещению среди учредителей АО акции.

2. Договор о создании общества

При учреждении АО его учредители заключают между собой письменный договор о создании общества. Этот договор определяет порядок осуществления учредителями совместной деятельности по учреждению общества, размер его уставного капитала, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества.

Договор о создании АО не относится к учредительным документам АО. Как отмечается в постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19, «заключаемый учредителями акционерного общества договор о создании общества является договором о совместной деятельности по учреждению общества и не относится к учредительным документам. В связи с этим при рассмотрении спора о признании договора о создании акционерного общества недействительным суды должны руководствоваться соответствующими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок».


Суд удовлетворил иск и признал ничтожными изменения учредительного договора и записи в реестре акционеров, так как данные действия совершены с нарушением действовавшего на тот момент законодательства (постановление ФАС Северо-Западного округа от 6 июня 2003 г. по делу N А56-32083/02) *(97).

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, рассмотрев 02.06.2003 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного страхового общества «Русь» на постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.03.2003 по делу N А56-32083/02, установил:

Закрытое акционерное страховое общество «Русь» (далее — ЗАСО «Русь») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Талисман» (далее — ООО «Талисман»), закрытому акционерному обществу «Выборгская топливная компания» (далее — ЗАО «ВТК»), обществу с ограниченной ответственностью «Информационно-юридическое бюро «Петер» (далее — ООО «ИЮБ «Петер»), обществу с ограниченной ответственностью «Каркас.


кой области от 22.08.95 N 914 и от 23.06.95 N 720; о применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде признания недействительными статей 4.1 и 7.1 устава АОЗТ «Вэнко», зарегистрированного постановлением главы администрации Выборгского района Ленинградской области от 25.01.94 N 152 с учетом изменений, оформленных решениями общего собрания учредителей АОЗТ «Вэнко» от 20.04.95 и от 27.07.95 и принятых к сведению отделом регистрации юридических лиц и предпринимателей администрации Выборгского района Ленинградской области от 22.08.95 N 914 и от 23.06.95 N 720; о признании недействительными записей в реестре акционеров ЗАО «Вэнко» в отношении ООО «Каркас» как о владельце 23 обыкновенных именных акций, в отношении ООО «Талисман» — как о владельце 25 обыкновенных именных акций, в отношении ООО «ИЮБ «Петер» — как о владельце 25 акций.

Определением от 21.11.2002 к участию в деле в качестве ответчика привлечено закрытое акционерное общество «Эталон» (далее — ЗАО «Эталон»).


Суд удовлетворил ходатайство истца об уточнении исковых требований в части дополнения их требованием о признании недействительной записи в реестре акционеров ЗАО «Вэнко» в отношении ЗАО «Эталон» как о владельце 10 обыкновенных именных акций ЗАО «Вэнко».

Решением от 27.12.2002 исковые требования удовлетворены.

Постановлением апелляционной инстанции от 19.03.2003 решение отменено, в иске отказано.

В кассационной жалобе ЗАСО «Русь» просит постановление апелляционной инстанции отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции. Податель жалобы ссылается на нарушение судом апелляционной инстанции статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитавшим преюдициально установленной действительность договоров купли-продажи, посредством которых ООО «Каркас» и ООО «Талисман» приобрели акции ЗАО «Вэнко», тогда как истцом оспаривается приобретение акций указанными лицами по иным основаниям. Истец заявил требование о признании ничтожной сделки недействительной и о применении последствий недействительности ничтожной сделки, поэтому, по мнению подателя жалобы, судом неправильно применен срок исковой давности; кроме того, суд апелляционной инстанции неправильно посчитал, что истец, будучи стороной обжалуемой сделки, не является заинтересованным лицом, по иску которого сделка может быть признана недействительной.


В судебном заседании представитель ЗАСО «Русь» поддержал доводы кассационной жалобы. Представители ООО «Каркас», ООО «Талисман», ЗАО «Эталон» против удовлетворения кассационной жалобы возражали, указав, что основанием для приобретения этими организациями акций АОЗТ «Вэнко» являются соответствующие решения собраний его учредителей. Данное обстоятельство, как и законность внесения записи в реестр, по мнению представителей ООО «Каркас», ООО «Талисман», ЗАО «Эталон», установлено постановлением Президиума Ленинградского областного суда от 12.07.2002 по делу N 44Г-141/2002. Также, по их мнению, несоблюдение формы учредительного договора не влечет его недействительность.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.

Истцом заявлено требование о признании недействительным учредительного договора от 15.12.93 о создании АОЗТ «Вэнко» с учетом изменений, внесенных в него решениями общих собраний учредителей от 20.04.95 и 27.07.95 в части указания состава учредителей и количества принадлежащих им акций, а также принятого в соответствии с ним устава акционерного общества.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции сослался на пропуск истцом установленного законом общего трехгодичного срока исковой давности.

Однако в отношении требований о признании недействительным учредительного договора, а также принятого в соответствии с ним устава общий срок исковой давности неприменим.

Учредительный договор является договором о совместной деятельности учредителей по созданию акционерного общества и носит гражданско-правовой характер. В связи с этим требование о признании его недействительным является иском о признании недействительной гражданско-правовой сделки. Статьей 181 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены специальные сроки исковой давности по недействительным сделкам.

Применение судом в данном случае общего срока исковой давности противоречит названной статье и статье 197 того же Кодекса.

Учредительный договор от 15.12.93 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям законодательства. Согласно статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна, а в силу статьи 166 Кодекса она является недействительной независимо от признания ее таковой судом. Вместе с тем Гражданский кодекс Российской Федерации не исключает возможности предъявления иска о признании ничтожной сделки недействительной. Такие требования согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.96 N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», могут быть предъявлены в суд в сроки, установленные пунктом 1 статьи 181 Кодекса, — в течение 10 лет со дня начала исполнения ничтожной сделки.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» нормы Кодекса о недействительности сделок применяются судом независимо от времени совершения соответствующих сделок.

Устав АОЗТ «Вэнко» принят на основании учредительного договора, и требование о признании его недействительным подлежит рассмотрению судом одновременно с требованием о признании недействительным указанного договора.

Таким образом, при принятии обжалуемого постановления суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы материального права, что является основанием для отмены судебного акта.

В силу пункта 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Постановлением Президиума Ленинградского областного суда от 12.07.2002 установлено, что ООО «Каркас» и ООО «Талисман» приобрели акции не посредством заключения гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, а при выпуске акций в обращение (эмиссии), то есть при первичном размещении ценных бумаг на основании решений общего собрания учредителей об изменении состава учредителей с внесением соответствующих изменений в учредительный договор и устав.

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что указанным судебным актом подтверждена законность включения ООО «Талисман» и ООО «Каркас» в реестр акционеров, не соответствует материалам дела, поскольку документы по приобретению акций ООО «Талисман» и ООО «Каркас» суд общей юрисдикции не оценивал, указав, что по характеру правоотношений рассмотрение такого спора относится к подведомственности арбитражного суда.

В связи с этим суд первой инстанции обоснованно оценил обстоятельства приобретения акций АОЗТ «Вэнко» ответчиками с учетом обстоятельств, установленных судом общей юрисдикции.

В соответствии с разделами 4 и 5 Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.91 N 78 (далее — Положение), действовавшего на момент приобретения ответчиками спорных акций, акции могут быть приобретены при выпуске их в обращение (эмиссии) путем их отчуждения эмитентом первым владельцам (первичное размещение), а также посредством заключения гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на акции (обращение акций).

Из норм, содержащихся в пункте 32 Положения, пункте 2 Инструкции Минфина Российской Федерации от 03.03.92 N 2 «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг на территории Российской Федерации», действовавших на момент приобретения ответчиками спорных акций, эмиссия ценных бумаг, то есть отчуждение акций их первым владельцам, осуществлялась либо при учреждении акционерного общества и размещении акций среди его учредителей, либо при увеличении размеров уставного капитала (фонда) акционерного общества путем выпуска дополнительных акций.

Как установлено судом первой инстанции, АОЗТ «Вэнко» учреждено на основании решения общего собрания учредителей от 15.12.93, зарегистрировано постановлением главы администрации Выборгского района Ленинградской области от 25.01.94 N 152, размещение акций при учреждении завершено 25.01.94. При этом в соответствии с требованиями пункта 33 Положения все 100 акций данного общества были размещены среди учредителей, однако ни ООО «Каркас», ни ТОО «Талисман», правопредшественник ООО «Талисман», ни товарищество с ограниченной ответственностью «ИЮБ «Петер» (правопредшественник ООО «ИЮБ «Петер»), ни ЗАО «Эталон» владельцами акций при учреждении АОЗТ «Вэнко» не являлись. Такой вывод суда первой инстанции подтверждается как договором о создании АОЗТ «Вэнко» от 15.12.93, так и протоколами собраний учредителей от 02.09.94, 18.02.95, 16.03.95, 20.04.95 и 27.07.95.

Как видно из материалов дела, с момента учреждения АОЗТ «Вэнко» и до проведения 02.09.94 общего собрания акционеров уставный капитал общества не изменялся. Упомянутым собранием, а также собраниями от 18.02.95, 20.04.95 и 27.07.95 решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций не принималось.

Кроме того, в силу пунктов 6 и 8 Положения к выпуску и к обращению на территории Российской Федерации допускались только акции, которые прошли государственную регистрацию.

Таким образом, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о нарушении при размещении спорных акций требований пунктов 6, 8, 32 Положения.

Кроме того, согласно пункту 38 Положения об акционерных обществах, утвержденного постановлением Совмина РСФСР от 25.12.90 N 601 (далее — Положение об акционерных обществах), уставный капитал подлежал оплате в течение первого года деятельности общества, причем не менее 50% уставного капитала должно быть оплачено в течение 30 дней после регистрации общества. По истечении указанного срока, как предусмотрено в статье 5 договора о создании общества, общее собрание акционеров должно принять решение об аннулировании невыкупленных акций либо выкупить неоплаченную часть акций по номинальной стоимости, сократив долю участия учредителя в уставном капитале. Вместе с тем в нарушение пунктов 38, 40 Положения об акционерных обществах собрание учредителей 02.09.94 приняло решение о передаче акций в количестве 15 штук ЗАО «Эталон» с целью завершения формирования уставного капитала до истечения установленного правовыми актами и уставом сроков для оплаты акций.

Таким образом, решение о размещении акций — передаче их ЗАО «Эталон» принято с нарушением также пунктов 38 и 40 Положения об акционерных обществах.

Установив, что решения о размещении спорных акций приняты собраниями учредителей с нарушением действующего законодательства, суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что такие решения не имеют юридической силы независимо от того, были ли они оспорены.

Как ранее установлено постановлением Президиума Ленинградского областного суда от 12.07.2002 и отражено в решении суда первой инстанции, сделки по приобретению ответчиками спорных акций были оформлены путем принятия решения о включении ответчиков в состав учредителей с последующим внесением изменений в учредительный договор и устав. Данные действия совершены с нарушением действовавшего на тот момент законодательства. В связи с этим суд первой инстанции сделал правильный вывод о ничтожности изменений учредительного договора в части изменения состава учредителей, а также о недействительности принятых в соответствии с ними изменений устава и недействительности записей в реестре акционеров.

Суд первой инстанции правомерно не принял к рассмотрению заявленные истцом основания об оспоримости учредительного договора, поскольку истец уже заявлял ходатайство об изменении предмета иска, которое было удовлетворено судом, а одновременное изменение предмета и основания иска противоречит статье 37 АПК РФ (постановление от 2 июля 2001 г. по делу N А26-4822/00-01-10/209) *(98).

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ЗАО «Петронефть» на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.03.2001 по делу N А26-4822/00-01-10/209, установил:

Закрытое акционерное общество «Петронефть» (далее — ЗАО «Петронефть») обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к открытому акционерному обществу «Воломский КЛПХ «Лескарел» (далее — ОАО «Воломский КЛПХ «Лескарел») и закрытому акционерному обществу «Лахти» (далее — ЗАО «Лахти») о признании недействительным протокола N 1 собрания учредителей закрытого акционерного общества «Ладожский лесопильный завод» (далее — ЗАО «Ладожский лесопильный завод») в части внесения в уставный капитал ЗАО «Ладожский лесопильный завод» имущества ЗАО «Лахти», переданного в залог по договорам от 03.02.2000 N 3/02-2000 и от 04.02.2000 N 4/02-2000, заключенным между обществом с ограниченной ответственностью «НПК «Севзапгео» (далее — ООО «НПК «Севзапгео») и ЗАО «Лахти».

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ЗАО «Ладожский лесопильный завод».

До принятия судом решения истец изменил предмет иска, обратился с просьбой признать недействительным учредительный договор, заключенный между ОАО «Воломский КЛПХ «Лескарел» и ЗАО «Лахти» о создании ЗАО «Ладожский лесопильный завод» в части внесения в уставный капитал ЗАО «Ладожский лесопильный завод» имущества ЗАО «Лахти», переданного в залог по договорам от 03.02.2000 N 3/02-2000 и от 04.02.2000 N 4/02-2000, заключенным между ООО «НПК «Севзапгео» и ЗАО «Лахти», а именно: 18 000 акций ОАО «Ладэнсо» и оборудования на сумму 27 612 289 руб.

Решением от 30.03.2001 в иске отказано.

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.

В кассационной жалобе ЗАО «Петронефть» просит решение отменить и принять новое решение об удовлетворении иска, ссылаясь на неправильное применение судом статей 52, 98 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации и Указа Президента Российской Федерации от 08.07.94 N 1482.

Законность и обоснованность решения проверены в кассационном порядке.

В судебном заседании представитель ЗАО «Петронефть» подтвердил доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представитель ЗАО «Ладожский лесопильный завод» обратился с просьбой отказать в удовлетворении жалобы.

ОАО «Воломский КЛПХ «Лескарел» и ЗАО «Лахти» о времени и месте слушания дела извещены, однако их представители в судебное заседание не явились, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы.

ОАО «Воломский КЛПХ «Лескарел» и ЗАО «Лахти» заключили учредительный договор от 29.02.2000 о создании ЗАО «Ладожский лесопильный завод» и оплате его уставного капитала имуществом ЗАО «Лахти», а именно: акциями ОАО «Ладэнсо» в количестве 18 000 штук и оборудованием на сумму 27 612 289 руб.

Истец обосновывает свои исковые требования тем, что учредительный договор является ничтожным в части внесения в уставный капитал упомянутого имущества (акций и оборудования), поскольку оно было передано в залог по договорам от 03.02.2000 N 3/02-2000 и от 04.02.2000 N 4/02-2000, заключенным между ООО «НПК «Севзапгео» и ЗАО «Лахти».

Определением от 02.03.2001 из данного дела выделен в отдельное производство встречный иск ЗАО «Ладожский лесопильный завод» о признании недействительными упомянутых договоров о залоге (дело N А26-4822/00-01-10/209а). Решением от 30.03.2001 по делу А26-4822/00-01-10/209а спорные договоры о залоге признаны ничтожными. Указанное решение вступило в законную силу. В соответствии с частью второй статьи 58 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные данным решением, имеют по настоящему делу преюдициальное значение.

Кроме того, согласно части первой статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожная сделка является недействительной независимо от признания ее таковой судом.

Материалами дела подтверждается следующее.

Между ООО «НПК «Севзапгео» (первоначальный кредитор) и ЗАО «Петронефть» (новый кредитор) заключен договор переуступки права (цессия) от 01.02.2000, по которому ООО «НПК «Севзапгео» переуступило ЗАО «Петронефть» право требования кредиторской задолженности ЗАО «Лахти» на общую сумму 2 945 248 руб. 13 коп., принадлежащее первоначальному кредитору на основании договоров купли-продажи векселей согласно прилагаемому к договору цессии перечню: договоры от 29.06.99, от 10.07.99 N 10/07, от 11.08.99 N 11/08, от 29.09.99 N 29/09, от 06.12.99.

Между ЗАО «Лахти» (залогодатель) и ООО «НПК «Севзапгео» (залогодержатель) заключено два договора от 03.02.2000 и от 04.02.2000 о залоге акций ОАО «Ладэнсо» в количестве 18 000 штук и оборудования на сумму 27 612 289 руб., указанного в приложении N 1, для обеспечения погашения задолженности ЗАО «Лахти» перед ООО «НПК «Севзапгео» по пяти упомянутым договорам купли-продажи векселей. По условиям данных договоров они вступают в силу с момента подписания их сторонами.

Поскольку ООО «НПК «Севзапгео» уступило право требования по договорам купли-продажи векселей, произошла замена стороны в обязательстве, ООО «НПК «Севзапгео» из обязательства выбыло и его место заняло ЗАО «Петронефть».

Согласно пункту 7 договора цессии он вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до окончательного урегулирования всех расчетов по нему. На договоре цессии указана дата его заключения — 01.02.2000. В соответствии с частью первой статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Доказательств того, что указанный договор был подписан сторонами в другой день, в материалах дела нет. Следовательно, он вступил в силу с 01.02.2000.

Довод подателя жалобы о том, что пунктом 3 дополнительного соглашения N 1 к договору уступки права срок вступления в силу договора цессии установлен с 07.02.2000, не подтверждается материалами дела.

В материалах настоящего дела имеется ксерокопия дополнительного соглашения N 1, в пункте 3 которого указано, что договор переуступки права требования от 01.02.2000 вступает в силу и действует с 07.02.2000. В материалах дела N А26-4822/00-01-10/209а имеется ксерокопия упомянутого дополнительного соглашения N 1, в котором пункт 3 вообще отсутствует, а последним пунктом является пункт 2.4.

Другие имеющиеся в материалах дела доказательства опровергают довод о том, что спорный договор цессии вступил в силу только 07.02.2000.

То обстоятельство, что договор цессии вступил в силу с 01.02.2000, подтверждается следующими документами: дополнительным соглашением N 3 к данному договору, заключенным 05.02.2000, перечнем документов, переданных ООО «НПК «Севзапгео» и принятых ЗАО «Петронефть» по договору цессии, составленным 01.02.2000, уведомлением, направленным ООО «НПК «Севзапгео» 01.02.2000 в адрес ЗАО «Лахти» о произошедшей переуступке права требования.

Указанные документы подписаны представителями сторон соответственно 05.02.2000 и 01.02.2000. Следовательно, договор цессии вступил в силу и стал исполняться сторонами с 01.02.2000.

Соответственно с этой даты ООО «НПК «Севзапгео» перестало быть кредитором по отношению к ЗАО «Лахти» по упомянутым договорам купли-продажи векселей. На момент заключения спорных договоров о залоге обязательство ЗАО «Лахти» перед ООО «НПК «Севзапгео» по этим договорам отсутствовало (уже было уступлено новому кредитору). Обеспечение исполнения несуществующего обязательства противоречит статьям 329 и 334 Гражданского кодекса Российской Федерации, поэтому в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации спорные сделки о залоге являются ничтожными.

Следовательно, оснований для признания учредительного договора ничтожным не имеется. Суд первой инстанции правомерно не принял к рассмотрению заявленные истцом основания об оспоримости учредительного договора, поскольку истец уже заявлял ходатайство об изменении предмета иска, которое было удовлетворено судом, а одновременное изменение предмета и основания иска противоречит статье 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, суд правомерно указал в решении, что круг лиц, имеющих право заявлять требования об оспоримости сделки на основании статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, ограничен данной статьей, и истец по данному делу к ним не относится.

При указанных обстоятельствах оснований для отмены или изменения решения не имеется.

В соответствии со ст. 34 Закона об АО учредители общества обязаны оплатить не менее 50% акций, распределенных при его учреждении, не позднее трех месяцев с момента государственной регистрации общества. До оплаты указанного количества акций общество не вправе совершать сделки, не связанные с его учреждением (п. 3 ст. 2 Закона об АО).

Как разъяснил Пленум ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19, «к сделкам, связанным с учреждением общества, помимо сделок по оплате распределенных среди учредителей акций, могут относиться сделки по приобретению (аренде) помещения для размещения общества, оборудования для офиса, заключению договора банковского счета и другие, не относящиеся непосредственно к коммерческой (производственно-хозяйственной) деятельности общества. Сделки, заключенные обществом в указанный период и не связанные с учреждением данного общества, могут быть признаны недействительными».

Источник: StudFiles.net

Регистрацию общества с ограниченной ответственностью (далее также ООО) предваряет два собрания (собрание учредителей и учредительное собрание), на которых учредители решают вопросы, связанные с созданием коммерческой организации в форме ООО. Несмотря на то, что данные документы не предоставляются при государственной регистрации для обозрения сотрудников регистрирующего органа, составление их весьма важно в свете того, что отсутствие данных документов может повлечь негативные правовые последствия, поскольку будет нарушать установленный Законом «О хозяйственных обществах» порядок создания ООО.

Сначала проводится собрание учредителей, на котором учредители выражают свою предварительную волю, свои намерения по созданию общества с ограниченной ответственностью. Собрание учредителей проводится в очной форме, все вопросы на этом собрании, как и на учредительном собрании, решаются только единогласно. Результатом данного собрания становится протокол собрания учредителей, подписываемый всеми учредителями. На собрании учредителей должны найти разрешение, по крайней мере, следующие вопросы:
— о наименовании создаваемого ООО, также желательно в связи с этим вопросом назначить лицо, ответственное за согласование наименования (согласование наименование не коллективная процедура);
— о месте нахождения ООО (нежилом помещении, где будет располагаться юридический адрес);
— о размере и порядке формирования уставного фонда ООО;
— о разграничении полномочий по подготовке учредительного собрания, в частности по подготовке устава ООО;
— о времени и месте проведения учредительного собрания.

Вышеприведенный перечень вопросов не будет являться закрытым, возможно включить в повестку дня собрания учредителей такие вопросы, как подтверждение учредителями отсутствия у них препятствий для занятия предпринимательской деятельностью; вопрос о видах деятельности ООО, если предполагается включить в устав их закрытый перечень.

Само собой, собрание учредителей не может пройти без некоторой предварительной подготовки заинтересованных лиц. Так, необходимо произвести анализ вариантов наименований на предмет возможности их последующего согласования, а также получить гарантийное письмо для размещения юридического адреса.

Учредительное собрание является финальным выражением воли учредителей на регистрацию коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью. К моменту проведения учредительного собрания должен быть готов проект устава, который после утверждения и подписания всеми учредителями будет подаваться на регистрацию. В повестку дня учредительного собрания необходимо включить следующие вопросы:
— об утверждении устава ООО;
— о структуре управления ООО (например, высший орган управления — общее собрание участников, исполнительный орган — директор, контрольный орган — ревизор);
— о подаче документов на государственную регистрацию.

Также в рамках учредительное собрание возможно избрать руководителя ООО, а также уполномочить одного из учредителей на подписание с ним трудового договора (договора с управляющим). Однако решение данного вопроса не является обязательным, поскольку действующее законодательство не требует наличия руководителя ООО на момент регистрации. Руководитель ООО может быть назначен и позже, в рамках первого общего собрания участников ООО. Тем не менее, если на момент проведения учредительного собрания у будущих участников уже есть согласие по данному вопросу, целесообразнее всего не откладывать с назначением.

Не стоит пренебрегать услугами юристов при составлении протокола собрания учредителей, а также протокола учредительного собрания. Ведь включение в данные протоколы юридически грамотных формулировок поможет избежать в дальнейшем проблем, связанных со спорами между учредителями по различным вопросам. Такой подход также минимизирует риск признания регистрации недействительной.

Материал подготовлен с использование НПА по состоянию на 08.03.2016.

Предлагаем услуги по юридическому сопровождению создания коммерческой организации в Беларуси, в том числе с участием нерезидентов. Уже более ста предприятий, зарегистрированных при нашем участии, успешно осуществляют деятельность в Республике Беларусь.

Источник: legaltime.by


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector